3月11日,,北京知識產(chǎn)權(quán)法院開庭審理了第8840949號“微信”商標(biāo)異議復(fù)審案,,法院當(dāng)庭宣判駁回原告創(chuàng)博亞太(山東)科技有限公司的訴訟請求,,維持商標(biāo)評審委員會商評字〔2014〕第67139號關(guān)于第8840949號“微信”商標(biāo)異議復(fù)審裁定,,即創(chuàng)博亞太申請的第8840949號“微信”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊,。
對此案,,有觀點認(rèn)為:公共利益或者公共秩序具有優(yōu)位性,,維護公共利益和公共秩序是選定裁判思路的首要考量因素,。其次,,從公平角度出發(fā),,“微信”商標(biāo)商業(yè)價值無法估量,但這個商業(yè)價值并不是原告創(chuàng)造的。讓原告以微小代價攫取影響4億中國人的“微信”商標(biāo),,有失公平原則,。
但是,我們在思考這個案件時,,應(yīng)該注意以下幾個問題,;
“具有其他不良影響”應(yīng)指商標(biāo)文字或構(gòu)成要素本身
《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項“有害于社會主義道德風(fēng)尚或者其他不良影響的”標(biāo)志禁止作為商標(biāo)使用。
2010年4月20日,,最高人民法院出臺《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》,,其中第3條規(guī)定“人民法院在審查判斷有關(guān)標(biāo)志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時,應(yīng)當(dāng)考慮該標(biāo)志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治,、經(jīng)濟,、文化、宗教,、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極,、負面影響。如果有關(guān)標(biāo)志的注冊僅損害特定民事權(quán)益,,由于商標(biāo)法已經(jīng)另行規(guī)定了救濟方式和相應(yīng)程序,,不宜認(rèn)定其屬于具有其他不良影響的情形�,!�
通過最高院的上述司法解釋來看,,原告主張“不良影響”是針對“標(biāo)志本身”而言,是有道理的,。如果“微信”本身具有“不良影響”,,那么騰訊公司這么大規(guī)模的使用豈不是更具有“不良影響”。因此,,商標(biāo)評審委員會和北京知識產(chǎn)權(quán)法院適用《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項,,禁止被異議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊,是錯誤地適用法律,。
“公共利益”是否真實
“微信”是什么,?是軟件產(chǎn)品名稱(商標(biāo))還是通訊服務(wù)名稱(商標(biāo))?
微信應(yīng)該是一款手機應(yīng)用軟件,,這款軟件具有發(fā)送語音短信,、視頻、圖片和文字的功能,,這些功能的實現(xiàn)需要借助互聯(lián)網(wǎng)或電信運營商的數(shù)據(jù)流量,。
如果認(rèn)為透過“4億用戶,且有多地政府機關(guān),、銀行,、學(xué)校推出微信公共服務(wù)”認(rèn)定“微信”與騰訊公司提供的“服務(wù)”密不可分,,這一認(rèn)定就有待商榷�,!�4億用戶”是指下載并使用“微信”軟件的用戶,,而用戶中利用“微信”提供公共服務(wù)不能等同于騰訊公司提供了服務(wù)。騰訊公司本質(zhì)上仍然是在為用戶提供軟件本身,。另外,,從騰訊公司的經(jīng)營范圍看,也沒有“通信服務(wù)”一項,。
“公共利益”是否真實,?
有觀點認(rèn)為,如果核準(zhǔn)訴爭商標(biāo)注冊,,將會給廣大微信用戶的工作和生活帶來不便甚至損失,,即對公共利益產(chǎn)生消極、負面的影響,。筆者以為,這一公共利益的認(rèn)定并不能令人信服,。
首先,,微信是一款軟件的名稱,如果這款軟件名稱涉及侵權(quán),,騰訊公司完全可以換個名稱,,廣大用戶仍然可以利用這款軟件來聊天、發(fā)送視頻,、圖片,,我們的工作和生活不會有任何的損失,無非是我們使用的軟件換了個圖標(biāo)而已,。就好比“王老吉”商標(biāo)被廣藥收回之后,,我們還可以喝“加多寶”。
其次,,如果一款軟件的名稱確實侵權(quán),,哪怕他有10億用戶,他也侵權(quán),。這就像“百事可樂”使用“藍色風(fēng)暴”一樣,。“藍色風(fēng)暴”商標(biāo)是中國的一家小企業(yè)早已注冊并使用的商標(biāo),,而“百事可樂”對“藍色風(fēng)暴”的使用甚至使得工商行政管理機關(guān)認(rèn)為“藍色風(fēng)暴”商標(biāo)的真正權(quán)利人要傍“百事可樂”的名牌,。法院最終判決“百事可樂”侵犯了“藍色風(fēng)暴”商標(biāo)專用權(quán)。難道能因為“百事可樂”占據(jù)可樂市場40%以上的市場份額就判其不侵權(quán),?又如“iPad”商標(biāo)之爭,,蘋果公司哪怕有幾百億的營業(yè)額,,侵犯深圳唯冠的商標(biāo)權(quán),一樣要被法律所禁止,。
因此,,筆者以為,所謂的“公共利益”其實并不成立,。這其實是以“公共利益”為名保護特定人的民事權(quán)益,。
在先民事權(quán)利保護問題
本案的被異議商標(biāo)“微信”申請于2010年11月12日。
如果在此之前騰訊公司已經(jīng)使用“微信”,,那么,,無論是軟件產(chǎn)品還是通訊服務(wù),騰訊公司享有一定的在先權(quán)利,。同時,,如果這種在先的使用使得“微信”具有一定知名度,那么就可以得到商標(biāo)法的保護,。
可是,,騰訊公司在本案被異議商標(biāo)申請之后才開始使用“微信”。因此,,不管他的影響力有多大,,法律都不應(yīng)該給予保護,否則,,法律所保護的就不再是合法民事權(quán)益,。
如果騰訊公司認(rèn)為“微信”標(biāo)志享有在先權(quán)利,那么,,就應(yīng)當(dāng)拿起法律的武器,。首先,在產(chǎn)品開發(fā)之初就應(yīng)該申請商標(biāo)注冊,,沒有申請注冊是其法律部門的失職,。其次,如果其認(rèn)為自己合法民事權(quán)益被侵害,,在本案被異議商標(biāo)初步審定并公告后3個月的異議期內(nèi),,就應(yīng)當(dāng)提出異議申請,阻止被異議商標(biāo)的注冊,。
騰訊公司自己在睡覺,,國家職能部門不應(yīng)把手伸得太長,讓騰訊公司一覺醒來就拿到了商標(biāo)權(quán),。